Наследование по закону, без завещания. Очередность наследников и сроки вступления в наследство
Несмотря на то, что отечественному законодателю давно известен институт завещания, граждане предпочитают более традиционную форму, а именно наследование по закону. Причины этого многообразны: безразличие, бедность, правовая неграмотность и иные. Конечно, не всегда причиной является неграмотность: вполне возможно, что наследодателя вполне устраивает вариант наследования по закону и он хочет распределить своё имущество именно таким образом. Иногда в литературе такой вид наследования именуют «молчаливым завещанием». В данной статье мы не будем подробно разбирать социологическую составляющую наследования по закону, но подробно изучим с правовой точки зрения.
Основания наследования по закону
Как уже можно понять из самого названия данного института, наследование по закону происходит в случае отсутствия завещания (при этом, имеются ввиду случаи не только когда завещания не было в принципе, но и ситуации, когда завещание было признано недействительным или завещана была только часть имущества).
Выделим основные признаки, которые характеризуют наследование по закону:
- Круг наследников формируется из кровных родственников, супруга и нетрудоспособных иждивенцев.
- Внебрачные дети и дети рождённые в брака обладают равными наследственными правами.
- Усыновлённые и усыновители приравниваются к кровным родственникам.
- Наследственное имущество внутри каждой очереди делится в равных долях.
Российский институт наследования по закону строится по принципу разделения наследников на очереди, что означает, что призвание к наследованию осуществляется по очередям.
На данный момент законодательство выделяет 7 очередей наследников, каждая из которых будет подробно рассмотрена ниже. Каждый наследник из состава очереди, призванной к наследству, который принял наследство, таким образом отстраняет от наследования наследников последующих очередей. Например, если наследство принял сын умершего, то сестра умершего претендовать на наследство уже не может. Не стоит забывать и о так называемой «скользящей очереди» наследников, которая подразумевает под собой нетрудоспособных иждивенцев. Такие лица призываются в особом порядке и подробнее о них читайте далее.
Наследники первой очереди
Лица, которые представляют собой совокупность наследников первой очереди, определены в ст. 1142 ГК РФ. На данный момент к этой категории наследников относятся дети, супруг и родители наследодателя, что является вполне закономерным. Предполагается, что именно эти лица являются наиболее близкими наследодателю.
Наследники второй очереди
Лица, которые представляют собой вторую очередь наследников, поименованы в ст. 1143 ГК РФ. Ко второй очереди законодатель относит братьев и сестёр наследодателя (которые могут быть как полнородными, так и неполнородными), а также бабушек и дедушек наследодателя (как со стороны отца, так и со стороны матери наследодателя). При этом двоюродные братья и сёстры в эту очередь не входят.
Интересный факт: в Гражданском кодексе РСФСР бабушки и дедушки именовались дедом и бабкой. Изменения наступили с принятием третьей части ГК РФ, поскольку депутатам, которые рассматривали проект ГК РФ, эти наименования показались неуважением к старшему поколению.
Во второй очереди присутствует интересная структура замещения братьев и сестёр, которые умерли раньше наследодателя. Если на момент открытия наследства не оказывается в живых братьев или сестёр наследодателя, то на их место заступают их дети (племянники и племянницы наследодателя). При этом, дальнейшего замещения не происходит. В случае, если племянников тоже нет в живых, их дети могут наследовать только в составе пятой очереди наследников по закону.
Наследники третьей очереди
При отсутствии наследников двух предыдущих очередей закон приступает к поиску более дальних кровных родственников наследодателя. В качестве таких лиц выступают дяди и тети наследодателя. Как и в предыдущем случае, не имеет значения, со стороны отца или матери наследодателя наследники третьей очереди призываются к наследованию.
Разберём подробнее, когда наследники третьей очереди могут быть призваны к наследованию:
- отсутствуют наследники первой и второй очереди;
- наследники первой и второй очереди не приняли наследство;
- если наследники двух первых очередей были лишены права наследования наследодателем;
- в случае, если наследники первых двух очередей (в зависимости от того, какая очередь призвана к наследованию) отказались от наследства в пользу наследников третьей очереди.
В данной очереди также присутствует право представления. Если на момент призвания к наследству дядей или тётей наследодателя их нет в живых, то к наследованию призываются двоюродные братья и сестры наследодателя.
Дальние родственники
В случае, если родственники предыдущих очередей не существуют, закон предлагает продолжить поиск среди родственников наследодателя, не указанных в предыдущих очередях. Допустимость призвания к наследованию закон распространяет вплоть до родственников пятой степени родства. Однако следует помнить, что наследование по восходящей линии не восходит выше прадедушек и прабабушек наследодателя, т.е. родственников третьей степени родства. Следует признать, что обстоятельства, когда у наследодателя есть только прапрадедушка (прапрабабушка), а остальных родственников, более близких степеней родства, не имеется, весьма редки.
Если родственники первой и второй боковой линии (семья брата и семья дяди) поддерживали связь с наследодателем, то родственники третьей боковой линии (семьи братьев и сестёр дедушек и бабушек наследодателя) вряд ли были знакомы наследодателю. Исключение могут составлять те части России, где до сих пор сильны кровные отношения. Однако законодатель, предполагая, что такие ситуации возможны, дополняет пятую и шестую очереди наследниками третьей боковой линии родства.
Не седьмая вода на киселе, а законный наследник!Теории наследственного права известна и критика распространения права наследования на таких дальних родственников. Иногда таких наследников называют «смеющимися наследниками», поскольку смеются они от радости, что им полагается наследство от родственников, которых они совсем не знали.
Четвёртая очередь наследников
Данную очередь наследников образуют прабабушки и прадедушки наследодателя. Возможность наследования для прабабушек и прадедушек в России появилась в 2001 году. Однако судебную практику по таким обстоятельствам найти не удалось.
Пятая очередь наследников
В состав указанной очереди входят дети родных племянников и племянниц наследодателя (внучатые племянники и племянницы), а также родные братья и сёстры дедушек и бабушек (двоюродные бабушки и дедушки).
Шестая очередь наследников
Ещё более дальнюю группу родственников, входящих в данную группу, представляют дети двоюродных внуков и внучек наследодателя, дети его двоюродных братьев и сестёр, дети двоюродных дедушек и бабушек.
Если документов, подтверждающих линию родства с наследодателем недостаточно, и нет возможности их разыскать и истребовать, факт родственных отношений может быть установлен в судебном порядке. Например, в одном из гражданских дел наши юристы доказывали через суд родство наследницы шестой очереди, двоюродной племянницы покойной. Благодаря всем собранным нами по делу доказательствам выстраивалась чёткая линия родственных отношений. Суд установил факт родства и признал на нашей доверительницы право собственности на денежные вклады покойной тёти.
Решение суда об установлении факта родственных отношений наследники шестой очереди (двоюродной племянницы)Подытоживая сказанное, следует отметить, что структура этих очередей построена исходя из близости степени родства к наследодателю. Другие кровные родственники к наследованию по закону призываться не могут.
Седьмая очередь наследников
Данная очередь была введена законодателем в связи с расширением такого явления, которое в литературе иногда именуется «лоскутной семьёй». Здесь подразумевается состояние, когда жизнь проходит в нескольких последовательных браках, и такие семьи формируются в том числе и с участием детей из предыдущих отношений.
Состав седьмой очереди наследования представляет собой: пасынка, падчерицу, отчима и мачеху.
Пасынками (падчерицами) являются дети супруга наследодателя, а отчим (мачеха) – это супруг родителя наследодателя. При этом, указанные лица не могут быть призваны к наследованию, если брак между отчимом (мачехой) и отцом (матерью) пасынка (падчерицы) был расторгнут или признан недействительным.
Представляется, что, вводя данную очередь наследников, законодатель исходил из того, что и при таких условиях образуется полноценная семья, между отчимом и пасынком устанавливаются родственные отношения и имеет место быть так называемое «фактическое родство».
Право представления
Для полноты картины ещё раз обратим внимание на специфику наследования по праву представления. Ещё раз напомним, что это право представляет собой так называемую передачу доли наследника по закону, который умер до момента открытия наследства, его наследникам.
Наследование по праву представления может возникнуть только в случаях, которые установлены законом. На данный момент Гражданский кодекс устанавливает 3 случая, при которых может возникнуть такое право, и наследниками по праву представления могут быть следующие категории лиц:
- внуки наследодателя и их потомки;
- племянники и племянницы наследодателя;
- двоюродные братья и сёстры наследодателя.
Лица, которые могут наследовать по праву представления имеют все основания рассчитывать на долю предка, которого замещают, в равных частях. Например, наследодатель не был женат, не имел детей, пережил родителей и двоих братьев. После первого брата остался сын (племянник наследодателя), а после второго две дочки (племянницы наследодателя). Размер доли, которую получит племянник составит половину наследственной массы, каждая из племянниц может претендовать на четверть.
Как связаны право представления и лишение наследства?
При изучении вопроса о наследовании по праву представления встаёт вопрос о том, можно ли заместить собой родственника, который был лишён наследства. Законодатель даёт чёткий ответ: потомки наследника по закону, который был лишён наследодателем наследства, правом представления в данной ситуации не обладают.
Эта концепция возникла из теории права представления – невозможно заместить наследника в праве, которого не существует в природе. То есть, проще говоря, если к моменту открытия наследства, дети наследодателя ничего бы не получили, то и их потомки не в состоянии претендовать на такое имущество.
В ситуации, когда вы собираетесь лишить кого-либо из наследников права на наследство, необходимо внимательно отнестись к этому вопросу, поскольку такое решение преграждает путь для наследования их потомкам. Допустим, вы хотите лишить наследства свою дочь. Вместе с тем, согласно законодательству, вы лишаете наследства и своих внуков, хотя в ваши планы это не входило. При возникновении таких ситуаций рекомендуется заранее проконсультироваться со специалистом во избежание неприятных последствий в будущем.
Наследование усыновителями и усыновлёнными
Данный институт наследования обладает рядом особенностей, которые заключаются в том, что:
- усыновлённые дети, а также их потомки, вправе наследовать на равных с детьми усыновителя и наоборот;
- усыновлённый не вправе наследовать после своих кровных родственников, за исключением случая, когда отношения с кем-либо из родителей или иными родственниками были сохранены (такое сохранение отношений должно быть подтверждено в судебном порядке).
Сам порядок усыновления регулируется семейным правом и установлен в ст. 125 СК РФ.
Во взаимосвязи с наследственным правом важно то, что для того, чтобы усыновлённый и усыновитель могли наследовать друг после друга, необходимо чтобы на момент открытия наследства усыновление считалось состоявшимся. На сегодняшний день усыновление происходит в судебном порядке и считается состоявшимся в момент вступления в силу судебного решения об усыновлении.Усыновлённые дети обладают правами кровных детей
В юридической литературе было высказано мнение о том, что усыновление, осуществлённое до 1 октября 1964 года, не предоставляет усыновлённому и его потомкам права наследовать в отношении родственников усыновителя и наоборот. Этой же позиции придерживается и Верховный суд РФ (Определение ВС РФ от 11 апреля 2017 г. № 5-КГ17-31). В обоснование данной позиции указывается, что по закону, действовавшему до 1964 года, на момент усыновления усыновлённый не являлся наследником родственников усыновителя. Данная логика не совсем ясна в контексте действующего закона, поскольку круг наследников уже определён и никаких оговорок на эту тему нет. Вместе с тем, если у вас возникли вопросы относительно прав усыновлённого, наши специалисты готовы проконсультировать вас.
Усыновлённый и его кровные родственники
Как упоминалось выше, по общему правилу усыновление представляет собой юридический разрыв кровных связей между усыновлённым и его кровными родственниками, что означает, что усыновлённые не наследуют после своих кровных родственников и наоборот.
При этом, отмена усыновления влечёт за собой восстановление кровной связи усыновлённого с его родственниками.
Тема усыновления и дальнейшего наследования иногда вызывает вопросы и судебная практика по ним неоднозначна. Рассмотрим пример из судебной практики
Истица направила в суд исковое заявление, которое содержало требование восстановить срок для принятия наследства, признать её принявшей наследство, а также признать за ней права собственности на квартиру в порядке наследования. Обосновывая свои требования, истица упомянула о том, что является родной дочерью Михаила Степановича, который умер в 1998 году. Прежде истица не знала, что Михаил приходится ей отцом, так как думала, что её отцом является супруг её матери – Василий Фёдорович.
В 2002 году в отношении Василия был вынесен приговор, лишающий его свободы. Указанным приговором он был признан виновным за соучастие в убийстве отца истицы. Однако мать истицы вступила в брак с Василием до момента вынесения ему приговора. Василий Фёдорович в 2000 году удочерил истицу, вследствие чего её имя и отчество были изменены, в свидетельстве о рождении истицы отцом был указан Василий Фёдорович. О том, что Василий удочерил её, истица узнала лишь в 2014 году. По этой причине совершила процедуру судебной отмены удочерения, что было подтверждено решением суда от 2014 года. Но не смотря на кажущуюся уважительность причин пропуска срока для принятия наследства, Верховный суд всё же отказал истице в удовлетворении её требований. Своё решение суд мотивировал тем, что факторы, которые помешали истице принять наследство, отпали в 2014 году (вступление в силу решения об отмене удочерения). Истица обратилась в суд с требованием о восстановлении срока лишь 29 октября 2015 года, когда шестимесячный срок для подачи такого заявления уже истёк. Аргумент о том, что указанный срок для обращения в суд не может считаться пропущенным, поскольку его начало следует исчислять с даты получения истицей паспорта в связи с тем, что она меняла фамилию и отчество, был отклонён судом ввиду того, что, именно с даты вступления в законную силу решения об отмене усыновления следует исчислять начало течения шестимесячного срока, для обращения с заявлением о восстановлении срока для принятия наследства (определение ВС РФ от 11 октября 2016 г. N 50-КГ16-20).
Как мы уже упоминали в статье о восстановлении сроков для принятия наследства, судебная практика по делам о восстановлении срока для принятия наследства в большинстве случаев является отказной.
Также остаётся открытым и вопрос о том, как влияет отмена усыновления на судьбу права на принятие наследства после своего кровного родственника, которое возникло до момента отмены усыновления. Представляется, что в такой ситуации вопрос будет решён не в пользу усыновлённого.
Если вы всё же хотите попробовать восстановить свои права, наши юристы готовы оказать вам свои квалифицированную юридическую помощь.
Сохранение наследственной связи усыновлённого с кровными родственниками
О потере наследственной связи усыновлённых с кровными родственниками было упомянуто выше. Однако, как и большинство правил, данное правило также имеет свои исключения. Закон знает два случая, при которых усыновлённый сохраняет такую связь, при этом каждый такой случай должен быть установлен решением суда. Разберём каждый из этих случаев отдельно.
Сохранение наследственной связи с отцом или матерью усыновлённого ребёнка
Сохранить наследственную связь с одним из кровных родителей возможно, когда ребёнка усыновило одно лицо (не семейная пара, а именно один человек, так называемое соло-усыновление). Семейный кодекс устанавливает зеркальную ситуацию и устанавливает, что отношения могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель – мужчина, или по желанию отца, если усыновитель – женщина. Таким образом, сохраняется связь с родителем противоположного пола. На первый взгляд кажется, что законодатель пытается сконструировать суррогат полной семьи.
При применении данной нормы может возникнуть вопрос о круге лиц, после которых усыновлённый может наследовать. Сторонники буквального толкования ст. 1147 ГК РФ предполагают, что наследование возможно только между кровным родителем и усыновлённым. Сторонники расширительного толкования считают наоборот: наследственная связь сохраняется не только с кровным родителем, но и с кровными родственниками такого родителя. Какая-либо практика на данный момент отсутствует, что может говорить о том, что институт усыновления не сильно распространён в России.
Сохранение наследственной связи с иными кровными родственниками
В случае, когда один из родителей усыновлённого ребёнка умер, то по просьбе одного из родителей умершего родителя (бабушки или дедушки ребёнка) отношения между ними и ребёнком могут быть сохранены, но при условии, что того требуют интересы ребёнка.
Данная норма также имеет два толкования. Первое построено на том, что связь может быть сохранена только с дедушкой или бабушкой по линии умершего родителя при условии, что усыновитель является лицом противоположного пола по отношению к умершему родителю.
Сторонники буквального толкования, в противовес вышесказанному, утверждают, что связь при применении данной нормы сохраняется не только с бабушками или дедушками, но и со всеми кровными родственниками по линии умершего родителя.
Очевидно, что структура вопроса о сохранении связи довольна сложна, а различное толкование указанных норм приводит к тому, что запутаться в этих категориях проще простого. Наши специалисты всегда готовы помочь при разрешении вопросов усыновления, сохранения связей и наследования, проконсультироваться можно позвонив по номеру + 7 (495) 722-99-33 или написав в WhatsApp.
Наследование нетрудоспособными иждивенцами
Законодатель позаботился и о таких категориях граждан, и установил, что такие лица вправе наследовать имущество наряду с наследниками той очереди, которая призвана к наследству. Подробно о том, кто такие иждивенцы и какие условия необходимо соблюсти для вступления их в наследство читайте в нашей статье: Наследники первой очереди.
Права супруга при наследовании
Особенности данного правового режима установлены в ст. 1150 ГК РФ. В российском семейном праве в качестве законного режима супругов установлена общая совместная собственность в отношении того имущества, которое было приобретено в браке.
Наследство для пережившего супруга разделяется на две части:
- первая часть представляет собой право на часть в общем имуществе супругов;
- вторая часть выражается в части единоличного имущества умершего супруга.
В совокупности эти две части образуют собой наследственную массу для пережившего супруга.
У супругов особый режим наследованияТаким образом, в случае призвания к наследованию пережившего супруга наравне с другими наследниками первой очереди, для начала должен быть определён размер его доли в совместно нажитом имуществе, а оставшаяся часть наследства делится между остальными наследниками, включая и пережившего супруга.
По общему правилу, установленному в ст. 256 ГК РФ, пережившему супругу принадлежит доля в праве на общее имущество в размере 1/2 от такого имущества. При этом супруги не лишены права установить иной размер доли брачным договором, наследственным договором или совместным завещанием супругов.
В случае официального расторжения брака, супруги теряют все наследственные права по отношению друг к другу.
Наследование выморочного имущества
В российской системе права, наследство до момента принятия его наследниками, именуется «лежачим». Существует ряд причин, по которым наследники не принимают наследство: мизерная наследственная масса, отсутствие у наследодателя родственников, незнание наследников об открытии наследства и, как следствие, пропуск срока для принятия наследства. Поскольку имущество не может существовать в вакууме и оставаться бесхозным, к наследованию призываются совсем иные субъекты.
Ст. 1151 ГК РФ устанавливает перечень оснований, при наступлении которых наследственное имущество будет считаться выморочным. К ним, в частности, относятся:
- отсутствие наследников по закону и по завещанию;
- отстранение наследников от наследования;
- отказ наследников от наследства.
При наступлении указанных обстоятельств наследственное имущество будет считаться выморочным и перейдёт к публичным образованиям в порядке наследования. Публичное образование подразумевает собой городское или сельское поселение, округ или даже Российскую Федерацию.
Город тоже может стать наследникомПри этом такие образования являются так называемыми «принудительными» наследниками и процедуру принятия наследства им проходить не нужно.
Жилые помещения и земельные участки переходят в собственность того образования, на территории которого они находятся. Российская Федерация наследует по остаточному принципу – в её собственность поступает всё остальное имущество (движимые вещи, имущественные права).
В заключение хочется отметить, что наследование по закону широко и многообразно, в статье отмечены лишь общие принципы данного вида наследования. При этом, указанный вид наследования наиболее часто применяется в Российской Федерации. Наши профессиональные юристы готовы ответить на ваши вопросы и помочь выбрать наиболее верную стратегию как для завещания, так и для наследования. Звоните + 7 (495) 722-99-33 или обращайтесь в WhatsApp.
Составлять завещание – обязательно? — Хороший вопрос : Domofond.ru
– Обязательно ли составлять завещание, если есть только два близких родственника, или достаточно того, что есть наследство по закону?
belchonock/Depositphotos
Отвечает консультант комиссии по недвижимости «Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленобласти» Анна Горбенко:
Если есть два родственника одной очереди, имеющие равные права, и завещание не изменит их долю, то завещание можно не составлять. Исключением является случай, например, когда отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие родство, или в них имеются ошибки. В этом случае лучше завещание оформить.
Вступление в наследство на квартиру
5 типов сделок, которые нужно заверять у нотариуса
Отвечает руководитель проекта «Агентство АнтиХаос» Ксения Мохорт:
Завещание составляется только по воле лица и не является обязательным. Любой человек может по своему выбору распоряжаться принадлежащим ему имуществом. В случае смерти всем имуществом будут распоряжаться наследники по закону или по завещанию. Если у человека есть только два близких родственника, то после его смерти они будут наследовать все его имущество по закону, согласно очередности. В завещании же можно предусмотреть иной порядок наследования, определить, какое имущество кому достанется, изменить доли каждого наследника, лишить одного из родственников наследства, а также включить в завещание иные распоряжения. Более того, в завещании можно указать, что наследовать имущество будут не только близкие родственники, но и другие лица. Важно не забыть про обязательную долю в наследстве, предусмотренную ст. 1149 ГК РФ. Завещание составляется только дееспособным человеком, обязательно в письменной форме, удостоверяется нотариусом или другими лицами, согласно ст. 1124 ГК РФ.
Отвечает юрист Анна Слобожанинова:
Ответ не может быть однозначным, так как, по законодательству РФ, близкими родственниками называется множество лиц: родители, дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры. Эти лица принадлежат к разным очередям наследников. Как раз в первые две очереди наследников включаются все близкие родственники, а также супруги наследодателя.
Первая очередь наследников – это дети, супруг и родители наследодателя.
Ко второй очереди наследников принадлежат полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.
Таким образом, при отсутствии завещания наследники призываются к наследованию в установленной законом очередности. Если наследнику первой очереди по закону причитается все имущество наследодателя, то наследник второй очереди ничего не наследует.
Если близкие родственники относятся к одной очереди наследников, то наследодателю можно не составлять завещание, так как они будут наследниками имущества наследодателя в равных долях.
Если наследодатель заинтересован, чтобы его родственники – наследники разных очередей получили его имущество после смерти в определенных пропорциях, то он вправе составить завещание, таким образом распределив между наследниками свое имущество.
Квартира в наследство и завещание
Оформление завещания: все тонкости закона
Отвечает адвокат, к. ю. н. Юлия Вербицкая:
Составление завещания есть право, а не обязанность наследодателя. В случае, если Вы не составите завещание, то родственники после Вашей смерти будут призваны к наследству по закону, в порядке очередности.
Так, например, пережившая супруга вправе претендовать на ½ долю всей собственности, нажитой и оформленной на супруга в период брака (совместная собственность супругов), тогда как вторая половина имущества, соответственно, делится между наследниками первой очереди, которыми являются дети, родители и супруг наследодателя. В случае, если наследники первой очереди отсутствуют, к наследованию призываются наследники второй очереди: полнокровные и неполнокровные братья и сестры и т. д.
Следует понимать, что в случае, если есть наследники первой очереди, то вторая очередь к наследованию не призывается. Кроме того, доли в наследственном имуществе в пределах одной очереди по умолчанию являются равными. Иными словами, если имеется квартира и дача, то каждый из двух наследников получит ½ долю в квартире и ½ долю в даче, что гипотетически может вызвать разногласия и судебные разбирательства между ними, особенно если стоимость имущества будет неравной.
Таким образом, если Вы не уверены в «очередности» Ваших родственников или у Вас есть желание оставить конкретное имущество конкретному лицу и избежать последующих споров, то приемлемым вариантом является завещание, которое к тому же в любой момент Вы можете отменить или изменить как с уведомлением, так и без уведомления предполагаемых наследников.
Отвечает юрист национальной юридической службы «Амулекс» Елена Проскурова:
Ответ на этот вопрос зависит от волеизъявления наследодателя. Если наследодатель желает, чтобы наследство досталось этим близким родственникам, то составление завещания необязательно, так как наследоваться имущество будет одинаково что по закону, что по завещанию в равных долях. Если наследодатель желает распределить имущество между родственниками иным образом, оставить все одному родственнику или каким-то другим людям, то завещание составлять надо.
Теперь выясним, кто является близким родственником. Согласно Семейному кодексу, это родители, дети, дедушки, бабушки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.
Из Гражданского кодекса РФ следует, что в случае смерти наследодателя наследники по закону призываются к наследованию в порядке установленной очередности. Наследниками первой очереди являются супруг, дети и родители умершего. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.
Что лучше – дарственная или завещание на квартиру?
Как учесть интересы супруга и детей в завещании?
То есть при наличии у наследодателя живых родителей, супруга, детей (наследников первой очереди) сестра или брат, бабушки, дедушки, которые приходятся наследодателю близкими родственниками, не могут претендовать на наследство по закону. Они призываются в порядке второй очереди в случае отказа от принятия наследства наследниками первой очереди либо отсутствия наследников первой очереди.
При выдаче свидетельства о праве на наследство, по закону, нотариус обязан проверить наличие родственных отношений, так как именно родственные отношения являются основанием для определения очереди наследования по закону.
Теперь разберем наследование по завещанию. Завещание – это волеизъявление наследодателя, оформленное надлежащим образом у нотариуса, которое порождает права и обязанности после открытия наследства (то есть после смерти завещателя). Если в семье между близкими родственниками хорошие отношения, то не стоит задумываться об оформлении завещания, но если все наоборот и один из близких родственников «неблагонадежный», то при таких обстоятельствах имеет смысл обратиться к нотариусу, оформить завещание и тем самым распорядиться всем своим имуществом в пользу одного или нескольких родственников независимо от их очереди или в пользу постороннего человека.
Также составлять завещания целесообразно в тех случаях, если при наследовании по закону близкие родственники не смогут подтвердить свои родственные связи. Если в завещании завещатель укажет брачные или родственные отношения с наследником, а наследник не сможет представить документы, подтверждающие эти отношения, нотариус вправе выдать свидетельство о праве на наследство по завещанию без указания на наличие зарегистрированного брака или родства.
Не стоит забывать, что в Гражданском кодексе РФ есть статья 1149 о праве на обязательную долю в наследстве. Независимо от завещания обязательную долю получат несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также иждивенцы, которые жили с завещателем и были на его обеспечении не менее года до его смерти. Независимо от содержания завещания каждый из этих лиц получит не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону.
Отвечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:
Составление завещания – действие добровольное. Но вспомним, что наследство по закону включает определенную очередность наследников. Наследниками первой очереди являются: родители, дети и супруги наследодателя, а также внуки, пережившие его детей. Наследники каждой последующей из очередей призываются к наследованию, если нет наследников предыдущей. Наследники одной очереди имеют равные права на равные доли.
В Вашей ситуации, если родственники являются наследниками первой очереди, то и имущество, и долги они поделят пополам. Завещание обычно составляют при наличии нескольких объектов в собственности, чтобы не возникло проблем в последующих сделках между наследниками. При составлении завещания также нужно помнить, что если кто-то из родственников является нетрудоспособным иждивенцем, то он в любом случае имеет право на обязательную долю.
Отвечает юрисконсульт офиса «Митино» департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Александр Богданов:
Для того чтобы принять правильное решение по данному вопросу и избежать возможных ошибок, необходимо детально рассмотреть все основания наследования и их отличия. Завещание позволяет наследодателю распорядиться принадлежащим ему имуществом на случай смерти, причем не только в пользу родственников, но и в пользу совершенно постороннего человека. Распределить свое имущество наследодатель может между избранными им наследниками в любых долях, как сочтет нужным.
Если в завещании имущество не распределяется между наследниками или не указан размер долей, то имущество наследуется в равных долях. При этом необходимо учесть, что несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве (а это не менее половины доли), которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Обязательные наследники наследуют имущество независимо от того, на кого наследодатель оставил завещание. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.
При наследовании по закону наследство распределяется между родственниками в порядке очередности, установленной законодательством. Так, в первую очередь наследуют родители, дети и супруг наследодателя, во вторую – братья и сестры, дедушки и бабушки наследодателя, в третью – дяди и тети наследодателя и т. д. Наследники каждой последующей очереди наследуют только в том случае, если отсутствуют наследники предыдущей очереди или они не приняли наследство, в том числе отказались от него.
Таким образом, решая, нужно ли составлять завещание, нужно учитывать количество наследников, степень их родства и каким образом наследодатель намерен распределить между ними имущество. Если оба близких родственника относятся к одной очереди наследования и нет иных наследников той же или предыдущей очереди, то можно обойтись и без завещания. В этом случае имущество наследодателя будет по закону поровну распределено между его наследниками. В ином случае лучше составить завещание, еще при жизни распределив все по своему усмотрению между наследниками.
Текст подготовила Мария Гуреева
Не пропустите:
Все материалы рубрики «Хороший вопрос»
Как разделить наследственную квартиру?
Продаю наследственную квартиру. Какой налог я плачу?
3 способа снизить риски, покупая квартиру, полученную по наследству
Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.
Наследники первой очереди и раздел наследства между ними
Закон фиксирует все нюансы и правила принятия имущества в порядке наследования. Каждая статья ГК РФ о наследстве несет значимую смысловую нагрузку. Так, в определении очередей наследования большую роль играет именно первая очередность. В нее входят те, кто ближе всего на пути к приобретению наследства.
О чем говорит статья 1142 ГК РФ?
Содержание статьи 1142 Гражданского кодекса России включает всего 2 пункта. Они определяют исчерпывающий состав наследников, которые, при передаче имущества умершего по закону, обладают первоочередным правом на его получение.
Пункт 1 статьи устанавливает, что после наступления смерти одного из родственников и вступлении в действие механизма наследования по закону, первыми, кто примет наследство, будут дети, жена (муж) и родители умершего.
Пункт 2 закрепляет право на вступление в наследство по представлению за внуками умершего, а также их потомками.
Это означает, что если детей наследодателя не будет в живых до наступления смерти самого наследодателя, или они скончаются одновременно с ним, то их дети обладают законным правом вступить в наследство за них.
Право представления никогда не распространяется на потомков недостойных наследников.
Важно знать, что внуки в связи с возникновением права представления получают весь комплекс наследства (имущество, долги и т.д.), принадлежавший именно наследодателю, а не умершему первоочередному наследнику.
Наследники первой очереди после смерти родственника
В соответствии с тем, кем являлся умерший наследодатель, наследники первой очереди отличаются родственной принадлежностью. В качестве наследников матери принимать ее имущество в первую очередь будут:
- дети;
- отец, как ее супруг;
- родители матери, то есть бабушки и дедушки с ее стороны.
Каждый из представленных родственников должен доказать наличие связи с помощью документов. Если бумаги утеряны или испорчены, их придется восстанавливать заново. Если же и этого сделать не удастся, то единственный выход установить наличие родственной связи – обращение в судебные инстанции с соответствующим иском.
После смерти отца первоочередно претендуют на наследство:
- дети;
- мать, в качестве его супруги;
- бабушка и дедушка со стороны отца, в качестве его родителей.
Внуки отца при этом наследуют, если его дети скончались до момента открытия наследства или в это же время, что и он, по представлению.
Кто наследники первой очереди после смерти мужа?
После смерти мужа наследниками в первую очередь, призываемыми к принятию имущества, станут:
- жена;
- дети;
- свекор и свекровь, как родители мужа.
При отсутствии всех представителей первой очереди к принятию имущества, оставшегося после смерти мужа, призываются его братья и сестры, а также бабушки и дедушки.
Полное распределение наследников на ступенях к получению наследства изложено в статьях 1141—1145 ГК РФ.О разделе наследства между первоочередными наследниками
Отличие в получении наследства по завещанию и по закону не только в составе наследников и порядке их призыва к получению наследства. Разделение имущества между ними так же происходит по-разному.
Если при наследовании по завещанию раздел может происходить в соответствии с пожеланиями завещателя, то при наследовании по закону наследство распределяется в равных частях между всеми наследниками.
Именно поэтому, если в составе первой очереди есть несколько наследников, то все имущество умершего разделится между ними поровну.
Если же наследник только один, то он получит имущество наследодателя в полном объеме.
Когда наследники первой очереди не могут самостоятельно и мирно решить, кому какое имущество достается, спор может разрешиться в суде.
При этом важно учитывать возможность наличия неделимых вещей в составе наследства. Если таковые имеются, то один из наследников может забрать вещь себе, возместив при этом доли остальным участникам процесса в денежном выражении.
При разделе имущества учитывается преимущественное право наследников на получение неделимой вещи.
В итоге, наследники получают имущество наследодателя исключительно согласно занимаемой очереди. Чем теснее родственная связь, тем ближе наследник к получению имущества умершего.
При этом наследуют все представители очереди в одно и то же время. Невозможно призвание части одной и другой очереди к принятию наследства. Раздел имущества осуществляется в равном соотношении. При невозможности мирного раздела, его проведет суд.
Нотариус ответил на вопросы читателей «Лідскай газеты»
29 Апреля 2015 69427
Вопросы завещания, дарения, совершения сделок с имуществом волнуют многих. Не секрет, что зачастую люди попадают впросак и вспоминают потом известную пословицу: «Знал бы, где упасть, соломку подстелил бы». Как правильнее поступить: подарить нажитую собственным непосильным трудом квартиру, дом или другое недвижимое имущество или же оставить по завещанию? Как обезопасить себя от возможности остаться без крыши над головой, попытавшись помочь решить квартирный вопрос кому-то из близких? Ответы на поступившие в редакцию вопросы, а также советы квалифицированного юриста, заведующей нотариальной конторой №1 Натальи Александровны Руселевич как раз могут являться той самой «соломкой», которая не только смягчит возможные неприятности, но и позволит вовсе их избежать.
– Наталья Александровна, разъясните, пожалуйста, в чем разница между «дарственной» и завещанием на квартиру.
– Завещание и договор дарения – это два совершенно различных по своим правовым последствиям нотариальных действия. Хотя, на первый взгляд, результат одинаков: в обоих случаях в свое время право собственности на имущество переходит от одного человека к другому.
Итак, завещание – это распоряжение гражданина относительно принадлежащего ему имущества на случай его смерти. (Пока гражданин жив, он является собственником имущества и может им распоряжаться по своему усмотрению, невзирая на наличие завещания. Наследники приобретают право на это имущество только после его смерти.)
При дарении даритель (тот, кто дарит) передает имущество в собственность одаряемого безвозмездно. Договор, предусматривающий передачу подаренного имущества после смерти дарителя, ничтожен, т. е. не имеет силы с момента его заключения. При этом никакие обязательства у одаряемого перед дарителем не возникают.
Право собственности на подаренное недвижимое имущество возникает у одаряемого с момента государственной регистрации договора и основанного на нем права в органах государственной регистрации. С этого времени собственник, который подарил имущество, прекращает на него права собственности. А новый собственник, приобретатель, становится владельцем этого имущества. К примеру, если бабушка подарила внучке квартиру, то с момента государственной регистрации женщина теряет права собственности и внучка может распоряжаться квартирой по своему усмотрению.
Дарение – это двусторонний договор, а завещание – односторонний. Завещание зависит от воли одного человека, а дарение – от двоих.
– То есть при дарении нельзя быть уверенным, что не окажешься без своей крыши над головой?
– Гарантией может быть то, что даритель и члены его семьи при дарении жилого помещения могут сохранить за собой право пользования, о чем должно быть указано в договоре.
В некоторых случаях гражданин подразумевает под договором дарения договор пожизненной ренты с иждивением, который предусматривает иные обстоятельства и отличается от дарения.
– Если, скажем, внучка не оправдала ожиданий, может ли бабушка оспорить свой же «подарочек»? Могут ли его оспорить другие родственники?
– Оспорить можно любую сделку. Причины оспаривания договора дарения должны быть предусмотрены законодательством. К примеру, если договор дарения совершался под давлением третьих лиц либо человек, который совершал сделку, находился в неадекватном состоянии и не понимал ее сущности либо был недееспособен, в стадии какой-то болезни… Проще говоря, оспоримой можно признать сделку в том случае, если есть доказательства.
– Наталья Александровна, считается ли подаренное (полученное в наследство) жилье совместно нажитым имуществом и делится ли оно при разводе?
– Имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его личной собственностью. Это имущество не подлежит разделу. Совместно нажитое имущество – это то, которое нажито в браке, приобретено за счет средств, нажитых совместно, по закону – оно делится пополам.
– Можно ли оспорить завещание, когда завещателя уже нет?
– Заинтересованные лица могут оспорить завещание, если узнали о нарушении своих прав. Но это не так просто. По сути нужно доказать, что человек, который делал завещание и которого уже нет в живых, не понимал значения своих действий или были иные условия, которые можно определить как нарушение его прав.
Многих неприятностей можно избежать путем прохождения исследования накануне обращения к нотариусу для удостоверения завещания в секторе судебно-психиатрических экспертиз Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз (г. Лида, ул. Победы, 61).
– Сколько раз можно переписывать завещание и дарственную?
– Завещатель может в любое время отменить или изменить свое завещание, не ставя никого в известность об этом. При этом совершать, отменять, изменять завещание можно неограниченное количество раз.
Квартиру же собственник может подарить один раз. Право подарить ее вторично у него может появиться только тогда, когда договор дарения будет отменен и та же квартира опять станет его собственностью. Договор дарения может быть также отменен, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. Договор может быть отменен и в случае, если даритель переживет одаряемого, но об этом должно быть прямо указано в договоре дарения.
– С вашей точки зрения, что же лучше – дарить или завещать?
– Все зависит от того, какие отношения в семье. Если все хорошо, то ни при дарении, ни при завещании проблем не будет.
Когда человек приходит оформить завещание, мы объясняем, каким оно может быть, как его оформить, оставаясь при этом собственником имущества. Когда к нам приходят составлять договор дарения, мы акцентируем, что даритель утрачивает право собственности. Поэтому надо решить: если вы желаете до дня смерти оставаться собственником своего имущества, то вам все-таки следует составить завещание. Если же вы готовы перестать быть собственником своего имущества, то можно удостоверить договор дарения.
От общего к частному, или Вопросы, поступившие в редакцию «Лідскай газеты»
«Хочу составить завещание в пользу посторонних лиц, хотя у меня есть и наследники. Могу ли я так сделать и насколько этот документ может быть оспорен в суде? Слышала, что завещание оспорить проще, чем договор».
Галина Б.
– Согласно статье 1041 Гражданского кодекса Республики Беларусь, завещатель свободен в своем волеизъявлении по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, определяется на момент открытия наследства. Человек может наследовать даже в том случае, если он не указан в качестве наследника в завещании. Речь идет о несовершеннолетних или нетрудоспособных детях наследодателя, его нетрудоспособном супруге и родителях.
Если ваши наследники будут обращаться в суд за признанием завещания недействительным, то им нужно доказать суду наличие обстоятельств, по которым завещание может быть признано таковым. Любую сделку – как дарение, так и завещание – можно оспорить, если будет доказано, что сделка была совершена под влиянием обмана, насилия, угрозы, если лицо не понимало, не осознавало значение своих действий и др.
«Хочу подарить квартиру сыну, но так, чтобы он при моей жизни об этом не узнал. Можно ли это сделать?»
Рената С.
– Договор дарения – это договор, в соответствии с которым одна сторона (даритель) безвозмездно передает в собственность другой стороне (одаряемому) имущество. Отсюда следует, что договор дарения – это двусторонняя сделка, где даритель дарит, а одаряемый принимает в дар. Кроме того, при передаче в дар квартиры либо другого недвижимого имущества договор дарения подлежит обязательной государственной регистрации. С момента такой регистрации право собственности от дарителя переходит к одаряемому. Таким образом, подарить, чтобы одаряемый об этом даже не знал, нельзя.
«Будет ли иметь силу завещание, составленное на одну из внучек, если у меня есть две дочери, трудоспособные и пока непенсионного возраста? Смогут ли они впоследствии (а также остальные внуки) оспорить завещание?»
Светлана К.
– В соответствии со статьей 1041 Гражданского кодекса Республики Беларусь, гражданин может завещать все свое имущество или часть его любому лицу, как входящему, так и не входящему в круг наследников по закону. Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, определяется на момент открытия наследства. Если на момент открытия наследства одна или обе дочери будут являться нетрудоспособными (достигнут 55 лет, будут иметь инвалидность 1, 2, 3 группы, независимо от того, назначена им пенсия по возрасту или инвалидности), то она (или они) будет претендовать на долю вместе с внучкой. Если же таких обстоятельств не будет, то наследником будет только внучка.
«Мы вступили в наследство – получили дом. Но, кажется, есть еще наследники, и мы не знаем, где они живут. Что будет, если они объявятся?»
Антон Р.
– Существует общий срок для принятия наследства – шесть месяцев со дня открытия наследства. По истечении этого срока нотариус выдает наследникам, принявшим наследство, свидетельство о праве на наследство. Если наследник пропустил срок и не предоставил документ, подтверждающий фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом, то, согласно статье 1072 Гражданского кодекса Республики Беларусь, он может претендовать на имущество только в следующих случаях: если суд признает его принявшим наследство, если найдет причины пропуска уважительными (в частности, если установит, что этот срок был пропущен потому, что наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства) и при условии, что наследник, пропустивший срок для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска отпали.
Наследник, пропустивший срок вступления в наследство, также может претендовать на него и без обращения в суд, но при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. Такое соглашение наследников является основанием для аннулирования нотариусом выданного ранее свидетельства о праве на наследство и выдачи нового свидетельства.
«Можно ли лишить наследства ближайших родственников?»
Петр Иванович.
– У завещателя есть право без объяснения причин лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, но указав это в завещании. Но нужно помнить, что свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. В соответствии с пунктом 1 статьи 1064 ГК, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Другими словами, если лишенному наследства наследнику положена обязательная доля в наследстве, то он вправе на нее претендовать.
«За последние несколько лет у меня в банке на вкладе накопилась определенная сумма денег. В случае моей внезапной смерти смогут ли внуки (детей нет) без проблем получить их и когда? И что для этого нужно будет сделать?»
Юзефа Р.
– Ваши внуки являются наследниками по закону первой очереди по праву представления, согласно пункту 2 статьи 1057 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство на денежные вклады подается нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Также денежные средства, внесенные гражданином в банковский вклад или находящиеся на банковском счете гражданина, могут быть завещаны в том банке, в котором открыт банковский счет либо размещен банковский вклад. Завещательное распоряжение правами на средства в банке должно быть собственноручно написано и подписано завещателем и удостоверено служащим в банке. Эти средства выдаются на основании свидетельства о праве на наследство. До выдачи свидетельства о праве на наследство и при наличии завещательного распоряжения наследникам могут быть выданы в банке со счета наследодателя денежные средства, не превышающие в сто раз установленный законодательством размер базовой величины.
«Несколько лет назад знакомая завещала мне свою квартиру. Но потом она неоднократно переписывала завещание. На кого и как было составлено последнее завещание, я не знаю. Теперь она умерла. Свидетельства о смерти у меня на руках нет. Самого завещания тоже. Могу ли я хоть как-то узнать, было ли все-таки отменено завещание на мое имя или оно действует до сих пор?»
Ирина Ивановна.
– Узнать о наличии завещания можно только после смерти наследодателя при предъявлении его свидетельства о смерти. Сведения о завещании после смерти завещателя выдаются только лицам, в отношении которых составлено завещание, а также супругу, родителям, детям, внуку, деду, бабке, родным братьям и сестрам завещателя либо по письменному требованию соответствующих органов.
«У меня имеется в собственности приватизированная квартира. Вместе со мной в этой квартире проживает сын, но в приватизации он участия не принимал. Скажите, в случае моей смерти, в какой именно срок сын должен обратиться для переоформления квартиры, чтобы не идти потом в суд? И сможет ли квартиру на него в такой ситуации оформить не нотариус, а, скажем, риелтор или регистратор из БТИ?»
Мария К.
– Оформление наследственных прав осуществляется нотариусом в нотариальной конторе или нотариальном бюро. Заявление о принятии наследства и (или) о выдаче свидетельства о праве на наследство подается нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Если сын зарегистрирован с вами в квартире, то он может обратиться и по истечении срока для принятия наследства с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. Но он должен подтвердить документом принятие наследства путем фактического вступления во владение или управление наследственным имуществом. В данном случае этим документом является справка о последнем месте жительства наследодателя и составе семьи на день смерти.
«У меня трое детей: две дочери и старший сын. Муж давно умер. Сын развелся с женой и сейчас живет у меня. К сожалению, он пропивает все деньги, выносит и продает вещи из дома. По этой причине не хотела бы, чтобы после моей смерти ему досталось хоть что-то. Я имею право лишить сына наследства?»
Светлана Петровна.
– У завещателя есть право без объяснения причин лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, указав это в завещании. Но свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. В соответствии с пунктом 1 статьи 1064 ГК, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
«Скажите, сколько раз можно изменить решение об отказе от наследства, если полгода со дня смерти человека еще не прошло? Дело в том, что у нас с сестрой умерла мать два месяца назад. После нее осталась квартира, в которой жили мать и сестра. Я с мужем и ребенком живу отдельно. Сначала обратилась к нотариусу одна и подала заявление о принятии наследства, так как считала, что тоже имею право на свою часть. Но потом сестра меня уговорила, мы пошли вместе к нотариусу, и я отказалась от наследства в пользу сестры. Однако теперь я передумала и снова хочу претендовать на квартиру. До конца срока еще четыре месяца. Можно ли это сделать?»
Екатерина.
– Согласно статье 1074 Гражданского кодекса Республики Беларусь, отказ от наследства не может быть изменен или взят обратно. Условий, чтобы сделка (отказ от наследства) была признана судом недействительной, немного: если отказ от наследства был совершен под влиянием заблуждения, стечения тяжелых обстоятельств либо человек не понимал значения своих действий и т. д.
«Несколько лет назад оформила завещание на своего сына. Сейчас хочу завещать свое имущество внуку. Куда мне следует обратиться и как отменить старое завещание?»
Антонина Л.
– Вы можете в любое время отменить сделанное вами завещание путем составления нового завещания, в котором по-новому определите свою волю, указав нового наследника (внука). Также завещание может быть отменено путем уничтожения всех его экземпляров самим завещателем либо нотариусом по письменному распоряжению завещателя. Завещание может быть удостоверено в любой нотариальной конторе, нотариальном бюро, а также в случаях, предусмотренных законом, – должностным лицом любого органа местного самоуправления (в населенных пунктах, где не имеется нотариальных контор) или консульского учреждения.
«Хочу продать свою часть дома. Надо ли для этого согласие соседей? Что делать, если они не соглашаются?»
Юлия Р.
– При удостоверении договора купли-продажи доли жилого дома нотариус истребует от всех участников долевой собственности отказ от преимущественного права покупки продаваемой доли на тех условиях и по цене, за которую она продается. Если они не соглашаются, то вы можете передать участникам долевой собственности заявление о своем намерении продать долю в праве общей совместной собственности постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых будет производиться отчуждение. Если доля жилого дома отчуждается одному из участников долевой собственности, извещение других участников долевой собственности не требуется. Если участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю жилого дома в течение месяца со дня их извещения о намерении, цене, за которую она отчуждается, и прочих условиях, нотариус удостоверяет договор купли-продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу.
«Когда можно продать квартиру, построенную с привлечением льготного кредита?»
Оксана.
– Продажа жилых помещений, построенных или приобретенных с привлечением льготного кредита, до полного его погашения не допускается. В течение пяти лет со дня досрочного погашения этого кредита продажа может осуществляться соответствующему районному, городскому исполнительному и распорядительному органу, местной администрации. При отказе соответствующего районного, городского исполнительного и распорядительного органа, местной администрации в покупке жилого помещения, построенного с привлечением льготного кредита, продажа, дарение либо обмен указанного жилого помещения в течение пяти лет со дня досрочного погашения кредита осуществляется с разрешения этого исполнительного и распорядительного органа, местной администрации в исключительных случаях (переезд в другую местность, расторжение брака, смерть собственника жилья и т. п.) или в случае улучшения жилищных условий собственником жилья путем строительства, реконструкции или приобретения жилого помещения.
«Мы с женой построили в браке квартиру на долевом участии. Сейчас кредит уже погашен, квартира оформлена на жену. Я бы хотел, чтобы моя половина квартиры была оформлена на меня документально. Как это можно сделать?»
Иван.
– По совместному письменному заявлению супругов нотариус выдает одному из вас или обоим супругам свидетельство о праве собственности на долю квартиры, если правовой режим не был изменен брачным договором. По вашей просьбе свидетельство о праве собственности может быть выдано нотариусом не в равных долях, а в долях, которые вы укажете.
О наследовании по закону
Статья на тему: Наследство
Наследниками по закону являются лица, круг которых четко определяет законодательство РФ. Это люди, которые являются родственниками наследодателя либо пребывали на его иждивении не менее года до его смерти. Наследники по закону объединены в определенные очереди, и представители каждой из последующих очередей призываются к наследованию лишь в том случае, если у наследодателя нет наследников предшествующих очередей.
Наследниками первой очереди являются супруги, дети, родители наследодателя. Вторая очередь включает братьев и сестер, дедушек и бабушек. В третью очередь входят дяди и тети, а в четвертую – прадедушки и прабабушки. Наследниками пятой очереди являются двоюродные бабушки и дедушки либо двоюродные правнуки и правнучки. Седьмая очередь наследования принадлежит пасынкам, падчерицам, отчиму и мачехе наследодателя. Наследниками восьмой очереди являются нетрудоспособные лица, которые находились на иждивении наследодателя не менее года до его смерти.
Нужен ли адвокат по наследству?
Наследники одной и той же очереди наследуют имущество в равных долях (согласно п. 2 ст. 1141), за исключением наследников по праву представления. Вступление наследников по закону в права наследования может быть отложено из-за спора с другими наследниками. В этом случае гражданам необходима консультация адвоката по наследству. Опытный юрист по гражданским делам сможет предоставить вам информацию о том, кто из родственников имеет приоритетное право наследования, расскажет, на сколько частей будет делиться имущество, которое осталось после наследодателя.
Если к первой очереди наследников по закону относятся дети, родители и супруг умершего, то они и наследуют все имущество. Все они наследуют в равных долях, за исключением пережившего супруга, которому причитается половина совместно нажитого имущества. Например, если у погибшего остались отец и сын, они будут наследовать квартиру умершего в равных долях – по ½ части. Если бы к моменту смерти у него была супруга, квартира делилась бы на 3 части, но не поровну. Супружеская доля составляет половину общего имущества, вторая половина делится в равных долях между наследниками данной очереди, в число которых входит и переживший супруг. Таким образом, супруга получила бы ½ части квартиры и 1/3 оставшейся её части. Отказаться от супружеской доли в пользу кого-либо из наследников переживший супруг не может, поскольку данная доля не является частью наследства. После выдела доли супруг принимает участие в разделе оставшегося наследства.
Что касается родителей умершего, то мать наследует почти всегда (за исключением случаев, когда она уклонялась от выполнения родительских обязанностей, лишена родительских прав), а отец является наследником лишь в том случае, если его отцовство подтверждено документально.
Наследуют ли имущество дети, рожденные вне брака?
В этом случае они всегда наследуют после матери, а после отца – лишь тогда, когда отцовство подтверждено соответствующими документами из органов ЗАГС. Отцовство может быть подтверждено органами ЗАГС либо на основании совместного заявления родителей, либо на основании одностороннего заявления отца (если мать ребенка признана недееспособной, умерла, признана пропавшей без вести, лишена родительских прав). Отцовство в органах ЗАГС по одностороннему заявлению отца устанавливается лишь с согласия органов опеки и попечительства.
Будет ли ребенок наследовать после отца, если он признал себя отцом, но не состоял в браке с матерью этого ребенка? Суд может установить факт признания умершим отцовства, при условии, что не возникает спора по поводу наследования имущества. При возникновении спора дело рассматривается в порядке искового производства. Если у вас возникла такая сложная ситуация, консультация адвоката по наследству вам просто необходима. Ведь закон защищает права детей независимо от ситуации. Даже если дети рождены в браке, признанном впоследствии недействительным, либо вообще вне брака, или их родители лишены родительских прав – право на наследство за детьми сохраняется.
А как же усыновители и усыновленные?
Усыновленными считаются дети, усыновление которых оформлено в соответствии с гл. 19 Семейного кодекса РФ.
После усыновления гражданин (ребенок) утрачивает право наследовать после своих кровных родителей (если таковые имеются), поскольку усыновитель и его родственники, на основании ст. 1147 ГК РФ приравниваются к кровным родственникам. Точно также родители усыновленного не могут претендовать на наследство по закону.
Исключение из данного правила – случаи, когда родственные отношения усыновленного с кровными родственниками сохраняются. Например, ребенка усыновляет один человек (например, мать), и суд разрешает отцу поддерживать отношения с ребенком. Эти же правила действуют и в отношении дедушек и бабушек усыновленного. Если сохранена правовая связь с отцом (или матерью), сохраняется связь и с его родителями (бабушками и дедушками), а это означает то, что ребенок имеет право на получение наследства.
Недостойные наследники
Недостойные наследники не имеют прав на наследство ни по завещанию, ни по закону. Это граждане, которые совершали противоправные действия в отношении наследодателя или других наследников или способствовали увеличению своей доли в наследстве, нарушая при этом закон. Например, родители, лишенные родительских прав, не имеют права наследования после детей. Заинтересованное лицо (или органы опеки и попечительства) может потребовать отстранения от наследования по закону граждан, которые злостно уклонялись от выполнения своих обязанностей по воспитанию и содержанию их детей.
Если гражданин вступил в права наследника незаконно (не имел на это права как недостойный наследник), он обязан вернуть все имущество, которое он получил из состава наследства безосновательно.
Что такое выморочное имущество?
Законом предусмотрены случаи, когда имущество гражданина считается выморочным (п. 1 ст. 1151 ГК РФ). Оно переходит в собственность государства в порядке наследования по закону (п. 2 ст 1151 ГК РФ). Выморочным считается имущество гражданина, если
- нет наследников по закону и по завещанию;
- ни один из наследников не принимает наследства;
- наследники не имеют прав на наследство;
- наследники отстранены от наследования как недостойные;
- все, кто имеет право на наследство, отказались от наследования имущества, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника.
Если у вас остались вопросы о наследовании по закону, запишитесь на консультацию к адвокату по наследству.
Другие статьи на тему: Наследство
законов Луизианы о наследовании | Что вы должны знать
Луизиана не взимает никаких государственных налогов на наследство или наследство. Это также общественная собственность, то есть все активы супружеской пары находятся в совместной собственности. Если вам нужны дополнительные инструкции, чтобы разобраться в сложностях законов Луизианы о наследовании, инструмент SmartAdvisor поможет вам обратиться к финансовым консультантам в вашем районе, которые помогут вам спланировать свое поместье.
Есть ли в Луизиане налог на наследство или налог на наследство?Тот факт, что в Луизиане нет налога на наследство или наследства, не означает, что вы не в курсе, насколько это известно IRS.Фактически, вам, возможно, придется подать все следующее:
- Окончательные индивидуальные налоговые декларации по федеральному налогу и налогу на прибыль штата — каждая подлежит уплате в налоговый день года, следующего за датой смерти человека
- Федеральная налоговая декларация о доходах от имущества / доверительного управления — срок подачи до 15 апреля года после смерти человека
- Федеральная налоговая декларация на наследство — подлежит оплате через девять месяцев после смерти человека, хотя возможно автоматическое продление на шесть месяцев, если запрос будет сделан до завершения девятимесячного периода.
- Это требуется только для отдельных владений, которые превышают общую сумму активов и предшествующую налогооблагаемую стоимость подарка в размере 11 долларов.4 миллиона
Estates являются их собственными организациями в глазах федерального правительства и IRS, поэтому они не имеют номера социального страхования умершего. Поэтому вам нужно будет подать в IRS заявку на получение идентификационного номера работодателя (EIN) онлайн, по почте или по факсу.
Умереть по воле в ЛуизианеШтат Луизиана считает завещание завещанием, если его подписывают умерший и по крайней мере два свидетеля (в идеале не наследующие часть имущества).Нотариус также должен присутствовать для этих подписей, согласно законам Луизианы о наследовании. К сожалению для некоторых потомков, то, что они считали действительным завещанием, может быть отменено и признано недействительным, если эти требования явно не выполняются.
Когда дело доходит до фактического содержания завещания, необходимо указать исполнителя, которому поручено управлять имуществом, вместе с наследниками. Если какие-либо непогашенные долги должны быть оплачены на имя умершего, исполнитель позаботится о платежах в размере стоимости активов недвижимости.Только после этого наследники получают право на свою часть имущества в соответствии с законами Луизианы о наследовании.
Поместья с собственностью Луизианы стоимостью более 75000 долларов, скорее всего, должны будут пройти процесс завещания, согласно законам Луизианы о наследовании. Завещание существует для того, чтобы гарантировать, что большие владения будут унаследованы, как это было задумано на основании воли умершего. Но если совокупная стоимость имущества составляет менее 75 000 долларов, можно подать небольшой аффидевит по наследству, чтобы разрешить рассмотрение завещания без помощи суда.
Умереть без воли в ЛуизианеХотя обычно предпочтительнее, чтобы наследство умершего по наследству основывалось на его или ее желании, существует множество случаев, когда действительное завещание просто никогда не было написано. Эти поместья обычно называют завещанием, и они требуют соблюдения закона о наследовании по завещанию, чтобы принять решение об окончательных наследниках вашего отдельного и коллективного имущества.
Во многих случаях наследственные владения должны пройти через завещание, чтобы гарантировать соблюдение законов о наследовании в точности так, как они задуманы.Но поскольку этот процесс может быть длительным и дорогостоящим, Луизиана предлагает альтернативу: независимое управление недвижимостью. Эта политика дает возможность наследникам имущества управлять наследством самостоятельно, хотя все члены коллективной группы должны быть согласны с этим, чтобы это действительно произошло.
Общинная собственность в штате Луизиана Закон о наследствеОбщинная собственность может так же легко называться брачной собственностью, как и все, что один из супругов приобретает во время брака, считается общинной.Этот тип собственности традиционно делится 50/50 между каждым супругом.
Если один из супругов получает подарок или наследство, это имущество не попадает автоматически в рамки общей собственности. Они рассматриваются как отдельная собственность, если только они не размещены на общем банковском счете или в другом объединенном месте.
Отдельная собственность в Законе о наследовании штата ЛуизианаВ своей основной форме отдельная собственность — это все, что не является общественной собственностью, например, имущество, полученное вами до брака, наследства и подарков.Но для не состоящих в браке людей вся собственность находится отдельно.
Обособленное имущество подразделяется на два типа: отдельное личное имущество и отдельное недвижимое имущество. Земля, дома и другие здания обычно составляют отдельную собственность, а автомобили, ювелирные изделия, мебель и все остальное, кроме недвижимости, — это отдельная личная собственность.
Супруги в Законе о наследстве ЛуизианыПринимая во внимание, что наследование супругов обычно определяется наличием ребенка или его отсутствием, Луизиана также включает родителей, братьев и сестер умершего.Но если ни один из родителей, детей или братьев и сестер не переживет его или ее, все имущество переходит к выжившему супругу.
Лица, которые скончались без завещания и с детьми, оставят своего супруга с очень малым. Фактически, супруг будет иметь право получить долю умершего в общественной собственности только в рамках узуфрукта. Узуфрукт, который редко встречается в законодательстве США о наследовании, относится к праву использовать собственность человека, хотя в конечном итоге она перейдет в собственность кого-то другого.В этом случае права фактически будут принадлежать детям, хотя супруг будет иметь доступ к имуществу на всю жизнь.
Если родители или братья и сестры в Луизиане переживут умершего, наследование по закону снова предоставит им только половину общей собственности умершего за вычетом узуфрукта.
Закон о наследовании детей в штате ЛуизианаНезависимо от того, оставит ли их родитель супруга (супруга), законы Луизианы о наследовании предоставляют детям широкие права наследования в ходе производства по делу о завещании.Если супруга нет, дети поделят между собой все имение. Но если умерший был женат, дети делят между собой все до последней части отдельного имущества и общего имущества. Однако общественная собственность остается под узуфруктом на протяжении всей жизни супруга.
Наследство по наследству: супруги и дети | |
— Если супруг, но без детей, братьев, сестер или родителей | — Все имущество супруге |
— Если супруг и дети | — Доля наследодателя в общественной собственности супругу с узуфруктом на всю жизнь — Доля наследника в общественной собственности детям после узуфрукта — Все имущество раздельно для детей |
— Если супруг и родители | — Доля наследодателя в общем имуществе супруге — Все отдельное имущество родителям |
— Если супруг и братья и сестры, но без родителей | — Доля наследника в общем имуществе супруге — Все имущество раздельно между братьями и сестрами |
— Если дети, но нет супруга | — Всё имущество детям |
Как и в большинстве штатов, законы Луизианы о наследовании предписывают, что если вы усыновляете ребенка, его или ее права на ваше наследство точно такие же, как у биологического ребенка.Фактически, все дети, рожденные вашей женой в браке, автоматически считаются вашими собственными. Кроме того, поскольку к биологическим детям относятся те, которых вы зачали до своей смерти, любому такому ребенку, рожденному после вашей смерти, предоставляются обычные права наследования биологических детей.
Государство отделяет себя от других по закону о ребенке, которого вы родили, а затем отправили на усыновление. Для этих детей они останутся частью вашего наследственного имущества, даже если они были усыновлены.
Приемные дети и пасынки, которых вы никогда не усыновили, не являются наследниками вашего имения. Это не изменится, прожили ли вы с ними год или все 18 лет до их совершеннолетия, согласно законам Луизианы о наследовании.
Если ваш ребенок не умер до вас, его дети (ваши внуки) не будут частью вашего наследственного имущества. Однако вы можете указать их в своем завещании, если хотите, чтобы они были включены.
Принудительное наследство по закону Луизианы о наследованииПринудительное наследство — это принцип наследственного права, уходящий корнями в римскую цивилизацию.Как единственный штат, который реализует эту идею, Луизиана заставит детей умершего быть включенными в наследство их состояния.
Удивительно не то, что дети — это центр внимания. Скорее, если не по нескольким очень конкретным юридическим причинам, дети должны унаследовать свою часть наследства, даже если завещание их родителей специально и целенаправленно оставляет их в стороне.
Не состоящие в браке лица без детей в Законе о наследовании штата ЛуизианаВаша собственность может быть передана штату Луизиана, если в процессе наследования по закону не появятся наследники.Хотя это остается очевидной возможностью, система предназначена для поиска родственника, желающего удержать вашу собственность, и это происходит в следующем порядке:
Наследие в кишечнике: расширенная семья | |
— Если родители и братья и сестры, но без супруга и детей | — Все имущество родителей с пожизненным узуфруктом — Имущество поровну разделено между братьями и сестрами после узуфрукта |
— Если братьев и сестер нет | — Поместье поровну разделено между племянницами и племянниками |
— Если нет племянниц и племянников | — Все имущество родителям |
— Если нет родителей | — Имущество делится поровну между бабушкой и дедушкой по отцовской / материнской линии |
— Если нет бабушек и дедушек | — Вся недвижимость ближайшим родственникам |
Основная задача судебной системы по наследственным делам штата Луизиана — управлять имуществом умерших в случае отсутствия завещания.Однако некоторые активы объявлены отдельными, а их наследование определяется тем, кто был назван бенефициаром. Включены в эту политику:
Вы можете сделать бенефициара этих счетов и активов своим личным имуществом, что сделает его правомочным для наследования по завещанию и внесения в ваше завещание.
Другие ситуации в Законе о наследовании штата ЛуизианаНезаконные жители и неграждане обычно имеют меньше прав, чем граждане США, но право на наследование не входит в их число, по крайней мере, в Луизиане.В штате каждый имеет право получить наследство, независимо от его правового статуса.
Подобно правам посмертно рожденных детей, имеющие право на наследство родственники, зачатые до вашей смерти, но родившиеся впоследствии, получают полные права наследования, как и все остальные.
Братья и сестры, у которых один родитель с вами, эквивалентны с точки зрения наследования по закону чистокровным родственникам — политике, которой придерживается большинство штатов.
Ресурсы для планирования недвижимостиУправление собственным имуществом или решение тонкостей наследования денег из имущества умершего любимого человека включает в себя множество сложных факторов, которые необходимо учитывать.Это может быть настолько ошеломляющее предприятие, что вам может потребоваться помощь.
Инструмент подбора финансового консультанта SmartAsset объединит вас с тремя ближайшими финансовыми консультантами, готовыми для решения ваших задач по планированию имущества и наследования, когда речь идет о законах Луизианы о наследовании. Совпадения подбираются на основе ваших ответов на несколько простых вопросов, поэтому будьте как можно более конкретными, когда говорите, что вы ищете.
Фото: © iStock.com / DNY59, © iStock.com / Gargolas
Понимание требований к выживанию в течение 120 часов для наследования
В некоторых штатах существуют строгие требования к выживанию для наследников, которые унаследуют свои доли в имении.Общий закон гласит, что кто-то должен прожить 120 часов.
Эти законы также помогают определить, кем могут быть потенциальные наследники. Первым шагом в этом юридическом процессе всегда является определение:
- Кто наследники
- Сколько существует наследников
С этого момента суды будут ждать 120 часов, чтобы убедиться, что первый наследник может унаследовать.
Именование наследника после смерти
Умершего человека называют «умершим» и обычно он является членом семьи или любимым человеком.Наследники определяются только на момент смерти умершего. До этого группу людей, которые могли быть наследниками, называли «очевидными наследниками».
Для этой статьи давайте возьмем пример Дэна-наследника и Хелен-наследницы. Для начала, Хелен — просто наследница. Однажды Дэн скончался, поэтому поверенные ищут прямых наследников. Решено, что Хелен официально является наследницей. Теперь Хелен должна прожить дольше, чем Дэн, прежде чем она сможет унаследовать что-либо.
Правовое требование о том, чтобы наследник оставался в живых
В штатах с этим требованием соответствующий потенциальный наследник должен пережить умершего не менее 120 часов или пяти полных дней.Как только они проживут так долго, их считают «наследником, имеющим право на наследство». Этот закон применяется к Аляске, Калифорнии, Техасу, Кентукки или Висконсину.
Для нашего примера это означает, что Хелен должна прожить пять дней после смерти Дэна. Как только она это сделает, она станет наследницей, имеющей право наследования.
Этот закон может показаться глупым, но он действует, чтобы умершие люди не наследовали имущество умершего человека. Это экономит время, потому что весь процесс придется начинать заново с новым наследником, если первый скончался сразу.
Что делать, если наследник не доживает до 120 часов?
Человек, который не может пережить умершего к 120 часам, ничего не наследует. Это очевидно, потому что они уже скончались.
Допустим, Дэн скончался в понедельник, и Хелен сразу же становится наследницей. Но Хелен умирает в ту среду. Это были только два из пяти необходимых дней. Выражаясь юридическим языком, поверенные или документы скажут, что Хелен «умерла раньше умершего». Несмотря на то, что она умерла после Дэна, закон все равно скажет, что она умерла до Дэна.
Этот язык необходим для «наследования по закону», которое представляет собой свод законов, определяющих, кто какое имущество наследует. Эти законы очень строгие. Например, если бы Хелен прожила 119 часов, а затем скончалась, она все равно не имела бы права на наследство, потому что ей не хватило одного часа на 120 часов.
Доказательство того, что наследник выжил в течение 120 часов
Закон требует доказательства того, что вы прожили 120 часов, чтобы унаследовать что-то от умершего. Адвокат может помочь вам получить доказательства того, что вы все еще живы по прошествии пяти дней.Обычно это легко и очевидно доказать.
Ситуация усложняется, если кто-то скончался через 121 час и точное время смерти необходимо доказать. Именно тогда адвокат может вмешаться и помочь собрать доказательства или свидетелей.
В поисках следующего наследника
Процесс будет продолжать поиск следующего законного наследника, если первоначальные наследники умрут. Допустим, Дэн скончался, а Хелен скончалась на следующий день. Теперь наследство должно перейти к следующему соответствующему наследнику.Это может быть ребенок или внук Хелен, или это может быть другое отношение к Дэну.
Если поверенные обнаружат, что ребенок Хелен, Ник, является следующим наследником, они будут ждать 120 часов, прежде чем Ник сможет унаследовать что-либо. Если Ник умрет до того, как пройдут 120 часов, поверенные найдут следующего возможного наследника.
Обратной стороной этого процесса является то, что наследник (Хелен) не может решить, куда перейдет наследство Дэна. Процесс может выглядеть следующим образом:
- У Дэна 100000 долларов наследства
- Елена — наследница, но умерла раньше 120 часов.
- У Хелен есть план поместья, согласно которому все ее деньги пойдут ее сестре Саре, и ничего не пойдет Нику.
- План наследства Хелен не имеет значения, потому что она никогда не вступала в законную собственность на деньги Дэна.
- Это все еще 100 000 долларов Дэна
- Ник получит 100 000 долларов как ближайший наследник Дэна
- Сара получит только то, что было у Хелен на момент ее смерти
Короче говоря, имущественный план Хелен может определять только то, что Хелен оставляет своим наследникам или другим бенефициарам. В этом случае наследство остается собственностью Дэна. На данный момент выполняются только пожелания Дэна.
В большинстве случаев наследники по наследству по-прежнему будут иметь право на наследство в соответствии с их родством с умершим. В кодексах завещания обычно подробно описывается порядок наследования наследников по закону, в том числе детей, родителей или братьев и сестер умершего супруга.
Состояния используют этот процесс, чтобы избежать проблем
Штаты, которые используют это требование к 120-часовой выживаемости, не хотят, чтобы чье-либо имущество, собственность или деньги возвращались штату. Возвращение имущества государству называется «выкупом».«Это будет означать, что 100 000 долларов Дэна пойдут в штат, в котором он живет, потому что поверенные не смогли вовремя найти оставшегося в живых наследника.
К счастью, государство готово отказаться от требования выживания, если оно избегает выкупа. Государства хотят, чтобы наследство людей переходило их наследникам, чтобы они могли изменить правила, чтобы облегчить процесс.
Например, если Хелен умирает в 119 часов, но другого наследника Дэна нет, суд может признать Хелен наследницей. Это применимо только в том случае, если возможен выкуп.
Требования к выкупу и 120-часовому выживанию
Требования к 120-часовой выживаемости могут показаться запутанными, но обычно они являются полезным ориентиром. Правило пытается:
- Оптимизировать процесс определения наследников
- Избегайте передачи государству в обмен на выкуп
- Убедитесь, что нужные люди унаследуют
Найдите адвоката, который поможет вам разобраться в этом процессе и в конкретных требованиях в вашем штате. Если ваш штат не применяет это правило, то ваш план наследства определит, куда переходит наследство.
Поговорите с опытным юристом по планированию недвижимости сегодня
Эта статья предназначена быть полезной и информативной. Но даже обычные юридические вопросы могут стать сложными и вызывать стресс. Квалифицированный юрист по имущественному планированию может обратиться к вашим конкретным юридическим потребностям, разъяснить закон и представить вас в суде. Сделайте первый шаг прямо сейчас и свяжитесь с местным поверенным по планированию недвижимости, чтобы обсудить вашу конкретную правовую ситуацию.
Ваш следующий шаг:
Укажите свое местонахождение ниже, чтобы связаться с квалифицированным юристом по планированию недвижимости сегодня.
Популярные запросы адвокатов:
Как рассчитать основу затрат для унаследованных запасов
Уплата налогов на прибыль от долгосрочных инвестиций может стать серьезным препятствием для инвесторов. Тем не менее, налоговое законодательство фактически дает наследникам огромную налоговую льготу — возможность изменить базовую стоимость — когда они наследуют акции или другие инвестиции, стоимость которых выросла. Этот налоговый закон позволяет вам полностью исключить потенциальные налоговые обязательства по приросту капитала, что может сократить ваши налоговые счета на тысячи долларов.Ниже мы рассмотрим, как определить ваши затраты на унаследованные акции.
Законы могут предоставлять наследникам значительные налоговые льготы.
Базис повышения
Налог на прирост капитала рассчитывается на основе прибыли после возврата капитала (ROC). Это означает, что инвесторы будут иметь налоговые обязательства, если они продадут акции на сумму, превышающую базовую норму возврата капитала или стоимость, по которой был приобретен капитал.
Правила, лежащие в основе унаследованных запасов и стоимости, просты.Вы рассчитываете основу стоимости унаследованных акций, определяя стоимость акций на дату смерти рассматриваемого лица, за исключением случаев, когда имущество этого лица выбрало так называемую альтернативную дату оценки, то есть через шесть месяцев после даты смерти. Во многих случаях это может сильно отличаться от стоимости умершего до смерти.
Если человек приобрел акции Walmart в начале 1980 года, когда они торговались по скорректированной цене примерно 0 долларов.08 за акцию, а затем продали пакет незадолго до смерти, 40 лет спустя, пришлось бы заплатить значительный налог из-за прибыли, которую акции получили за десятилетия. Однако, если эта акция была завещана наследнику, основа стоимости будет изменена на цену акций компании в день смерти умершего или в альтернативную дату оценки — в зависимости от того, что было предусмотрено наследственным имуществом.
Преимущество здесь в том, что десятилетия роста акций не будут облагаться налогом, и наследник будет платить гораздо меньший налог на любые акции, проданные с прибылью.С другой стороны, ценные бумаги, проданные или подаренные до смерти владельца, облагаются налогом на основе первоначальной стоимости. Унаследованные акции часто будут облагаться более низкими налогами, потому что повышение стоимости снижает размер прироста капитала.
Законодатели создали правила повышения базовой стоимости по нескольким причинам. Любой, кто инвестировал долгое время, может подтвердить, что отслеживание базовой стоимости ваших акций может быть постоянным кошмаром. Вести учет каждой покупки и реинвестирования с течением времени — грандиозная задача.Когда вам приходится полагаться на чьи-то записи еще до того, как вы даже вступили во владение унаследованными акциями, эта задача может стать практически невыполнимой. Кроме того, поскольку активы в имуществе лица потенциально могут облагаться налогом на наследство, увеличение базы исключает возможность двойного налогообложения.
Выяснение основы
Если с тех пор, как вы унаследовали акции, прошло много времени, вам нужно будет найти цены на акции на дату смерти.К счастью, эти цены можно легко узнать из источников финансовых новостей и в отделах по связям с инвесторами компании.
Кроме того, если вы подписались на план автоматического реинвестирования дивидендов (доступный через большинство крупных брокерских компаний), в результате которого вы приобрели дополнительные акции после того, как вы унаследовали их, важно понимать, что стоимостная основа унаследованных акций отделена от стоимостной основы. новых акций. Если вы не учтете должным образом оба набора акций, вы можете в конечном итоге заплатить больше налога на прирост капитала, чем следовало бы.
Расчет стоимости должен быть одинаковым вне зависимости от того, наследует ли лицо акции через отзывный траст или завещание. То же самое верно и для акций, унаследованных через брокерскую компанию.
Наконец, имейте в виду, что правила повышения уровня применяются только к имуществу, которое на законных основаниях было включено в имущество умершего на момент смерти. Денежные подарки, которые кто-то подарил вам, когда они были еще живы, не получают дальнейшего повышения, и доверие от вашего имени, которое стало безотзывным до смерти того, кто создал доверительный фонд, также часто не получит благосклонного отношения.
Тем не менее, для большинства ситуаций, связанных с унаследованным запасом, правила повышения базиса значительно упрощают и удешевляют наследников. Простое знание правила и его правильное использование может сэкономить тысячи долларов на ненужных налогах.
Определение основы оценки для налогов на наследство
Если стоимость поместья достаточно велика, чтобы претендовать на федеральный налог на наследство, то включенные акции будут облагаться налогом как часть общей стоимости поместья. Порог федерального налога на недвижимость был повышен до 11 долларов.58 миллионов долларов на человека и 23,16 миллиона долларов на супружескую пару в 2020 году, и акции не будут облагаться налогом как часть наследства при условии, что общая стоимость имущества ниже этих уровней. В 2021 году порог федерального налога на недвижимость для физических лиц будет повышен до 11,7 миллиона долларов, а для супружеских пар — до 23,4 миллиона долларов.
Подавляющее большинство имений оценивается на уровнях, которые не обуславливают введение федерального налога на наследство, но необходимо использовать основу оценки для включенных в него акций, чтобы определить, превышает ли имущество пороговое значение.Так же, как и в случае наследования акций, основа оценки акций и других долей в имуществе определяется их рыночной стоимостью на день смерти умершего или на альтернативную дату оценки. В некоторых штатах также есть свои собственные налоги на имущество и наследство, но стандарты для определения основы затрат одинаковы.
Наследование акций общества умершего акционера
Наследование акций общества умершего акционера
Согласно болгарскому законодательству отношения между акционерами регулируются в соответствии с Уставом, подписанным акционерами при регистрации компании, поскольку случаи, которые не описаны в Уставе, регулируются болгарским законодательством, но а именно коммерческим законом.
Отсутствие в Уставе компании конкретного текста, определяющего отношения между компанией, действующим акционером и наследниками умершего акционера, означает, что эти отношения будут урегулированы в соответствии с законодательством Болгарии, а именно: Коммерческое право.
Согласно ст. 125, п. 1, стр. 1 Коммерческого закона: Участие партнера в компании прекращается с его смертью.
Это означает, что с момента смерти акционера его участие в компании прекращается.
Согласно ст. 125, п. 3 Коммерческого закона: Имущественные последствия прекращения участия акционера урегулируются на основании бухгалтерского баланса, составляемого на конец месяца, в течение которого произошло прекращение участия.
Это означает, что имущественные отношения должны быть урегулированы по бухгалтерскому балансу, составленному к месяцу смерти умершего. Баланс отражает стоимость всех активов и обязательств компании и результат между активами и обязательствами.В случае возникновения судебного спора суд назначает эксперта, который может произвести расчеты и подготовить правильный баланс. Законодатель определяет, что активы, использованные для расчета стоимости доли умершего акционера, должны оцениваться по их балансовой стоимости, а — не по справедливым рыночным ценам.
Все вышесказанное означает, что:
- Наследники умершего акционера не наследуют его право участия в обществе, а только право собственности наследодателя , т.е.е. поскольку наследование доли участия не предусмотрено Уставом компании , наследники умершего акционера имеют право получить от компании денежный эквивалент доли его компании, так как стоимость этой доли должна быть рассчитана на основании бухгалтерского баланса, подготовленного на конец месяца, в котором наступила смерть.
- и в случае принятия другими акционерами решения о принятии наследников умерших товарищей в качестве новых акционеров (ст.137, п. 1, стр. 2 Коммерческого закона) и в случае выполнения процедуры по ст. 122 Коммерческого закона / предоставление специального запроса от нового акционера / только тогда наследники смогут получить право участия, , поскольку акции компании, оставленные наследодателем, будут приобретены новыми акционерами.
- Существует последовательная судебная практика, в том числе и Верховного суда, согласно которой:
Нельзя утверждать и полагать, что наследники умершего акционера получили право участвовать в компании по наследству.Дело не только в том, что присоединение прав на участие по наследству не предусмотрено законом, это как раз наоборот. Право наследодателя на участие в компании появилось через приобретение акций и принятие в зависимости от его личности. Поскольку в уставе компании не содержится обратного соглашения, закон не предполагает, что доверие других акционеров распространяется на личности тех наследников умершего акционера, которые не были акционерами до даты его смерти.
Возможности
Вариант № 1. Наследник умершего принимается в качестве акционера взамен умершего .
Регистрация наследника в качестве акционера общества может быть произведена только в том случае, если другой акционер согласен с этим.
Вариант № 2. Добровольная оплата доли умершего акционера другим акционером / ей наследнику и преобразование компании в компанию с единственным владельцем.
Вариант № 3. В случае акционер не согласен с вариантом № 1 и вариантом № 2, тогда наследник умершего акционера имеет право возбудить судебное дело против компании и потребовать выплаты денежный эквивалент акции компании от смерти , рассчитанный на основании бухгалтерского баланса, подготовленного на конец месяца, в котором наступила смерть. Мы дополнительно обсудим способы доказательства того, кто из только наследников умерших.Дело будет возбуждено против компании по ее адресу. Если вы выберете вариант с судебным делом, нам нужно будет определить сумму вашего иска, и, как было объяснено выше, сумма к оплате составляет% от балансовой стоимости активов и пассивов, рассчитанной на конец месяца. в котором произошла смерть, а не по справедливым рыночным ценам. Мы также должны заказать дополнительный аудит годовых финансовых отчетов / которые должны быть опубликованы в Коммерческом регистре /, чтобы подтвердить правильную балансовую стоимость активов и обязательств компании к концу месяца, в котором произошла смерть. .
Настоящая статья не является юридической консультацией, а представляет собой общетеоретическое эссе по конкретному правовому вопросу. ID Law office не несет ответственности в случае неправильного понимания информации, представленной в этой статье.
Содержание этого сайта является собственностью ID Law office и защищено законом об авторском праве. ID Law office имеет право собственности на все статьи, логотипы и названия компаний, упомянутые на страницах этого веб-сайта, никакие части этого сайта и содержащаяся на нем информация не могут быть скопированы, распространены, дублированы, загружены, изменены, адаптированы, использованы полностью или частично в любой форме без письменного согласия ID Law office.
ID Law office оставляет за собой право подать иск в случае нарушения авторских прав.
Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, свяжитесь с нами по телефону: https://id-lawoffice.com/contacts-2/
Меры наследования иностранцев — 5 преимуществ при составлении завещания в Японии
Дата публикации: вторник, 8 сентября 2020 г.
В наши дни все больше и больше иностранцев становятся собственниками недвижимости в Японии.Если у них есть японские супруги, их супруги, возможно, объяснили им, как работает система наследования в Японии. Однако, поскольку большинство иностранных владельцев покупали свою недвижимость в Японии не для использования в качестве места жительства, а для инвестиций или отдыха, у них может не быть японских супругов и детей, и у них, возможно, не было возможности получить информацию о наследовании в Япония. Также следует учитывать, что, поскольку многие японские юристы не говорят по-английски, они вряд ли могут порекомендовать иностранным владельцам подготовиться к наследованию в Японии.Независимо от того, является ли владелец недвижимости в Японии гражданином Японии или иностранцем, наследование является неизбежным делом в Японии и в любой другой стране.
Мы составили руководство, которое поможет проинформировать иностранных владельцев недвижимости о системе наследования в Японии, мерах наследования иностранца, у которого есть недвижимость в Японии, и доступных англоязычных консультационных услугах.
Система наследования в Японии
Как вы, наверное, знаете, порядок наследования имущества регулируется законом.Однако этот закон варьируется от страны к стране. Хотя вы, возможно, знакомы с процедурами наследования в вашей стране, вы можете обнаружить, что законы и процедуры в Японии немного отличаются.
С начала процедуры наследования (с момента смерти родственника) наследник наследует все права и обязанности, связанные с имуществом умершего (статья 896 Гражданского кодекса, Общие последствия наследования).
Это означает, что в Японии наследник должен унаследовать как отрицательные, так и положительные аспекты наследства умершего родственника автоматически и одновременно с началом процесса наследования, когда происходит наследство (родственник умер).
Уставная доля в наследстве (при отсутствии завещания)
Когда происходит наследование, то, кто наследует, какая доля собственности предка установлена законом в большинстве стран. В Японии, например, когда у мужа и жены двое детей и один из супругов умирает, другой супруг унаследует половину, а двое детей наследуют другую половину (1/4 на ребенка). Если у мужа и жены нет детей, но есть родители, и один из супругов умирает, оставшийся в живых супруг наследует 3/4, а родители — 1/4.Если у мужа и жены нет ни детей, ни родителей, но есть братья и сестры, и один из супругов умирает, оставшийся в живых супруг наследует 3/4, а братья и сестры наследуют 1/4.
Но во многих случаях, даже когда наследство разделено по закону, все наследники по закону могут принять решение о проведении конференции по разделу наследства после того, как происходит наследование, чтобы конкретно решить, кто наследует какое имущество с согласия всех наследников. -Закон. Например, наследник A наследует недвижимость A, а наследник B наследует недвижимость B.
Завещание
Вот краткое объяснение системы завещания, которая не рассматривается и не применяется в процедурах наследования в Японии. Хотя процедуры завещания различаются в зависимости от страны и правовой системы, в основном система завещания — это процедура передачи и урегулирования наследства в соответствии с законом. Исполнитель, назначенный завещанием, или администратор, назначенный судом (или называемый личным представителем), собирает наследство, составляет его список, берет его на хранение и оплачивает долги умершего в счет погашения кредиторов и вносит налоговая отчетность.Эта процедура может занять от 1 до 3 лет.
Примечание. Проконсультируйтесь с юристом в своей стране, если в вашей стране действует система завещания, или о ее деталях.
5 Преимущества составления завещания в Японии иностранцем с недвижимым имуществом в Японии
* Это касается только составления завещания на недвижимое имущество в Японии.
1. Нет необходимости заключать соглашение о разделе наследства, если применимым правом является закон Японии
Когда требуется раздел наследства, необходимо связаться со всеми наследниками, поскольку для процедуры наследования потребуется согласие между всеми наследниками.Однако, когда наследники проживают за пределами Японии, юридический эксперт в Японии, нанятый для процедуры наследования в отношении японской недвижимости, может столкнуться с трудностями в процессе раздела наследства из-за сложности или невозможности установления контакта или общения. с такими наследниками в чужой стране. Когда покойный имеет завещание в Японии, японский эксперт по правовым вопросам сможет избежать таких трудностей, поскольку наличие завещания позволяет избежать необходимости заключать соглашение о разделе наследства.
2. Поскольку доказательство наследства является наиболее трудоемкой частью процедуры наследования, наличие завещания может ускорить процесс
При наличии завещания процедура наследования может быть продвинута только с наследниками, указанными в завещании. Однако в случае смерти человека без завещания доказательство наследства становится необходимым, поскольку все законные наследники имеют право претендовать на часть наследства. В Японии существует система семейного реестра и средства для подтверждения состава семьи от рождения и до смерти японского гражданина с помощью государственных документов.В большинстве зарубежных стран, где нет аналогичной системы семейного реестра, наследство подтверждается свидетельством о браке или свидетельством о рождении в случае регистрации правопреемства недвижимости. Но наличие такого доказательства наследства не означает, что все законные наследники найдены, поэтому вам нужно будет составить документ, подтверждающий отсутствие других наследников.
3. Помогает снизить языковые барьеры
В Японии очень мало экспертов-юристов по наследственному праву, говорящих по-английски.Но для того, чтобы связаться с иностранными наследниками в рамках процедуры наследования, в большинстве случаев юристу может потребоваться поговорить с ними на английском языке. Когда человек умирает без завещания, юрист должен связаться со всеми наследниками по закону, чтобы объяснить японские процедуры наследования. Более того, в случае раздела наследства юристу необходимо будет получить согласие всех наследников, а для этого потребуется высокий уровень владения английским языком. В такой ситуации наследнику потребуется время и деньги, достаточные для найма эксперта, который поможет облегчить процесс.
4. Чтобы избежать проблем из-за непонимания японскими судами, регистрационными органами и другими государственными учреждениями международного права наследования
Одна из причин, по которой в Японии очень мало экспертов-юристов, говорящих по-английски, заключается в том, что до сих пор у них не было необходимости говорить по-английски. То же самое можно сказать и о государственных учреждениях, которые не понимают международных законов о наследовании, хотя все больше и больше иностранцев становятся собственниками недвижимости в Японии.Государственное учреждение обычно сосредоточено на выполнении своей повседневной деятельности в соответствии с японскими законами и правилами, поэтому, когда есть дело, связанное с международным наследованием, в котором не установлен фиксированный набор правил, персонал должен будет рассматривать каждый конкретный случай индивидуально. . В случае, если у умирающего есть завещание, лицо, отвечающее за процедуры наследования, должно будет только следовать описанию завещания, которое сводит к минимуму любые вопросы или неопределенности в процессе наследования.
5. Помогите процессу наследования беспрепятственно продвигаться в Японии
Даже если завещание составлено в иностранном государстве, его, возможно, придется использовать для процедур наследования в той иностранной стране, в которой оно было создано. Если система завещания иностранного государства требует подачи завещания для процесса завещания, для завершения процедур урегулирования может потребоваться 1-3 года. В это время, возможно, придется прекратить процедуру наследования в Японии. Однако, если в Японии существует завещание, написанное на японском языке в отношении японской недвижимости, такие процедуры наследования могут быть завершены без проблем.
Юридически закрепленная часть
При наличии завещания следует помнить о «законно закрепленной части». Наследники по закону, кроме братьев и сестер умершего, имеют право на законно закрепленную часть наследства. Исключение составляют случаи, когда только родитель умершего становится наследником по закону, указанные наследники по закону могут претендовать на право наследования, равное половине установленной законом доли в наследстве для каждого наследника по закону. В этом отношении, однако, имущество, которое должно быть передано по наследству и на которое будет заявлено право на юридически обеспеченную часть в соответствии с японским законодательством, должно быть тем, чье применимое право является японским законодательством.Кроме того, следует отметить, что право на обеспеченную законом долю в принципе недействительно, если требование о праве не заявлено в течение 1 года после того, как стало известно о наследстве.
Сводка
Отсутствие завещания не причиняет покойному беспокойства, но может доставить неприятности его семье и близким, оставшимся дома. Отсутствие завещания (на составление которого не требуется много времени) будет стоить скорбящим мужу, жене, детям, родителям, братьям и сестрам, оставшимся позади, значительное количество времени и денег.Если вы хотите помочь предотвратить такие проблемы для своих близких, даже если вы иностранный гражданин, мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться с офисом судебного эксперта, который предлагает англоязычные услуги. Офис Legal Cube предоставляет искренние консультационные услуги. Мы можем пройти собеседование и общаться на английском языке без необходимости использования переводчика для наших подробных услуг.
Что произойдет с вашим имением, если вы умрете без воли во Флориде?
Думаете, завещания нужны только богатым или людям с детьми? Чтобы защитить своих близких, если с вами что-то случится, чрезвычайно важно иметь хотя бы базовую формальную волю, которая диктует, как вы хотите, чтобы ваше имущество было распределено после вашей смерти.Это гарантирует, что ваша собственность и активы будут распространяться в соответствии с вашими пожеланиями.
Что произойдет, если вы умрете во Флориде без завещания (также известного как оставление завещания)? В таком случае государство распределит вашу собственность между вашими наследниками в соответствии с законами о наследовании по закону .
Давайте разберемся:
Законы штатамогут незначительно отличаться, но типичная схема большинства штатов, включая Флориду (с § 732.101 по § 732.111), заключается в том, что имущество, оставшееся без завещания, переходит в следующем порядке: супруг (а), потомки (дети или внуки), родители, братья и сестры (и дети умершие братья и сестры).
Во Флориде, если вы состоите в браке после смерти и не имеете завещания, ваш супруг унаследует все, даже если у вас есть совместные дети. Однако, если у вас есть дети от предыдущих браков или отношений, то ваш супруг (а) унаследует половину вашего имущества, а все ваши дети поделят оставшуюся половину, включая всех детей, которые у вас были с этим супругом.
Если один из ваших детей умер на момент вашей смерти, то любой ребенок или дети, рожденные от этого умершего ребенка, унаследуют свою долю вашего имущества.
Дети, рожденные вне брака, и приемные дети имеют такое же законное право наследовать имущество родителей в соответствии с законами о завещании, что и биологические дети и дети в браке, как и «посмертные» дети, родившиеся после смерти умершего.
Но бывшие супруги не могут наследовать, поэтому ваше имущество от них в безопасности. Если вы умрете, не состоящий в браке, и у вас останутся выжившие дети, то эти дети (или их потомки) разделят все ваше имущество.
Что делать, если вы умрете, не оставив в живых супруга или детей? Затем суд определит, есть ли у вас в живых родители или братья и сестры.Ваши выжившие родители или родители получат все. Fla. Stat. §732.105 определяет доли целых и половинных братьев и сестер. Этот статут гласит, что полукровки наследуют только половину от цельной крови. Следовательно, если у умершего есть как полукровные, так и цельнокровные братья и сестры, они не делятся поровну.
Если суд не сможет найти близких или даже дальних родственников, которые могут унаследовать вашу собственность, то ваше имущество вымогает у государства , что в основном означает, что правительство забирает все; однако это довольно редко.
Причин, по которым вы не можете полагаться на наследство по закону
Существуют всевозможные сценарии, которые могут сделать вышеупомянутые схемы распределения недвижимости проблематичными:
Что делать, если у вас есть супруг (а) и взрослый ребенок с другим партнером, но вы проживаете отдельно от него и хотите, чтобы ваш супруг унаследовал все ваше имущество? Без завещания половина вашего состояния перешла бы к этому отчужденному ребенку, независимо от характера ваших отношений с ним.(Почти во всех штатах наследодателям разрешено лишать наследства взрослых детей по своему желанию.)
Что делать, если у вас нет пережившего супруга, потомства или родителей, а есть трое братьев и сестер, один из которых вы близок, а два вы едва знаете или не знаете? Согласно закону штата о завещании, ваша собственность будет разделена поровну между всеми тремя оставшимися в живых братьями и сестрами. Это верно, даже если некоторые из них — полукровки (у вас один общий родитель).
Закон действительно слеп, когда дело касается кровных уз.
В других сценариях вы можете быть разлучены со всеми вашими живыми родственниками и пожелать, чтобы ваша собственность была передана в наследство вашей любимой благотворительной организации, перешла к дорогому другу или даже была отдана в доверительное управление для вашего любимого питомца. Этого не может произойти без тщательно составленного завещания.
Естественно, вышеуказанные результаты могут не понравиться вам, поэтому так важно составить последнюю волю и завещание с помощью опытного поверенного по недвижимости из Флориды.
Обратитесь к опытному юристу Florida Wills & Estates
Чтобы гарантировать, что ваша собственность будет распределена после вашей смерти в соответствии с вашими пожеланиями, очень важно получить консультацию уважаемого и опытного поверенного по планированию недвижимости Флориды, который понимает, что это деликатные и эмоциональные вопросы.Поверенный по планированию недвижимости в Тампе Дэвид Тобак имеет обширный опыт составления завещаний для жителей Флориды и может посоветовать вам, как распорядиться своими активами по вашему выбору. Позвоните в наш офис сегодня, чтобы назначить конфиденциальную консультацию.
Ресурс:
leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=0700-0799/0732/0732PARTIContentsIndex.html
Six Estate Planning Mistakes You Don’t Want to MakeК Дэвид Тобак | опубликовано 30 апреля 2020
представительств в наследовании Луизианы | Закон Скотта Викнера
Наследование по наследству часто бывает сложным.Если родственник умирает без завещания, его имущество должно быть распределено в соответствии с законами Луизианы о завещании. Законы о правопреемстве объясняют, кто наследует даже в самых сложных ситуациях.
Как распределяется имущество, если все наследники живы
Закон Луизианы устанавливает особые правила о том, что происходит с чьей-либо собственностью, если он умирает без завещания. Как правило, если человек состоит в браке и имеет детей, дети и оставшийся в живых супруг (а) становятся совладельцами доли ответчика в общественной собственности.Если человек умирает без детей, супруг может унаследовать все имущество сообщества.
Обособленное имущество умершего обычно переходит к группам или классам потенциальных наследников в следующем порядке:
- Потомки (сначала дети, а если детей нет в живых, потом внуки и т. Д.)
- Родители, братья и сестры
- Выживший супруг
- Лица по восходящей линии, кроме родителей (например, тети и дяди)
- Более дальние родственники
Часто в каждой группе бывает более одного наследника, и наследники на каждом уровне имеют равные доли в наследственном имуществе.Однако иногда один из наследников умирает раньше того, чье имущество распределяется.
Когда наследник умирает от лица, чье наследство подлежит заселению
Закон Луизианы создает «фикцию закона», чтобы поставить представителя на место наследника, умершего до того, как они смогли унаследовать собственность. Эта фикция закона известна как представление.
Представительство не распространяется на наследников по восходящей линии в Луизиане. Например, закон Луизианы позволяет родителям наследовать по закону по закону.Однако, если родитель умер раньше ребенка, чье имущество было урегулировано посредством наследования по закону, оставшиеся в живых дети родителя не наследуют долю родителя в качестве представителей родителя.
Вместо этого, представительство распространяется только на потомков (детей или внуков) и сопутствующих лиц (братьев и сестер) лица, умершего без завещания. Если потомок или наследник умирает раньше оставшегося по завещанию родственника, их потомки могут унаследовать его через представительство.
Вот несколько примеров того, как работает репрезентация в Луизиане:
- У человека было трое братьев и сестер.Когда человек умер, у него было двое живых братьев и сестер и один умерший брат или сестра. Законы Луизианы о завещании позволяют братьям и сестрам человека наследовать имущество. Согласно закону представительства, доля брата и сестры должна быть разделена на три равные части. Каждый выживший брат или сестра наследует одну треть своей доли. Оставшаяся треть доли брата и сестры достается детям (или внукам) умершего брата или сестры. Одна треть доли, которая проходит через репрезентацию, должна быть разделена поровну между детьми умершего брата или сестры.
- У одного из родителей было двое детей. У ребенка A было двое детей, а у ребенка B — двое детей. Поскольку родитель умер без завещания, оба ребенка имеют право наследования по наследству в равных долях. Однако Дитя А умерло раньше родителя, а Дитя Б пережил родителя. В этом случае ребенок B наследует 50% доли детей, а дети ребенка A наследуют 50% доли детей в равных количествах. Дети ребенка B не наследуют напрямую от своих бабушек и дедушек, потому что их родитель все еще жив на момент смерти бабушки и дедушки.
Хотя эти правила могут показаться сложными, они становятся еще более сложными в ситуациях, когда есть сводные братья и сестры, дети, рожденные вне брака, или семьи, которые не согласны с тем, кто должен быть наследником в деле о наследовании в Луизиане.
Защитите свои права во время престолонаследия
Вам необходимо знать свои права, чтобы обеспечить справедливое обращение со всеми потенциальными наследниками в соответствии с законом Луизианы о завещании. Особенно сложно определить, кому и что достанется, когда вы оплакиваете потерю любимого человека и когда ваши родственники расходятся во мнениях относительно того, как следует распределять собственность.
Наши юристы по вопросам наследования в Новом Орлеане готовы помочь вам на каждом этапе вашего пути. Каждый год мы помогаем сотням семей по всей Луизиане решать сложные проблемы с минимальными затратами и минимальным стрессом.